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芦淞区公司专利注册费用需要多少?

作者:株洲吉亨知识产权代理有限公司 时间:2023-04-12 08:27:51

依照《商标法》第三十八条规定:注册商标有效期满10年,需要继续使用的,应当在有效期满前12个月内申请商标续展注册(以前是期满前6个月,现在更改为12个月);如果在此期间未能办理的,可以给予六个月的宽展期,仍可进行申请商标续展。宽展期满后仍未提出申请的,注册商标将被商标局依法注销。每次续展注册的有效期为10年,自该商标上一届有效期满次日起计算。一个使用多年的商标,对于注册人来说是一笔无形资产,在注册有效期满时,应当及时办理申请续展的手续。

一、两种办理途径:1、委托备案的商标代理机构进行办理。2、申请人直接到国家商标局的株洲商标注册大厅办理

二、商标续展的书件格式1、申请续展的商标注册证复印件;2、企业营业执照复印件/自然人身份证复印件(外国人需提供本人护照复印件及中文译本);3、《商标代理委托书》盖章或签字原件一式二份;4、《商标续展注册申请书》一式两份。

三、办理商标续展申请的三个步骤

(一)准备申请书件1、按照申请书上的要求逐一填写,且必须是打字或者印刷。2、每一件商标应提交续展注册申请书1份。3、申请续展的商标为共有商标的,应以代表人的名义提出申请。

(二)提交申请书件

(三)根据国家商标局审查进度分析,整个流程需要六个月左右的时间。

商标是创造性的精神财富,其美誉度能直接吸收和决议消费者的挑选行动,是公司的中心竞赛力。因此常常被竞赛对手不法使用,或被不法危害。所以,维护并继续增强商标美誉的显著性,也就变成商标权利主体不可或缺的智力竞赛范畴。即所谓的商标维权。客观而论,商标权利人对影响其商标美誉显著性的产品质量问题,是适当注重的,并且具有管控方面的主导权。他们一般会以担任的态度,仔细实施质量担保责任。或实施质量“三包”,或批量召回缺点产品,以使消费者满足,令社会信赖、定心。

但在反不正当竞赛方面的维权范畴,商标权利主体面对商标、商业外观和商号被假冒、被模仿(如“傍名牌”、“搭顺风车”)、被淡化等各种使用或危害其商标美誉显著性的不法行动,则需求依托并结合有关的社会优质资本(如常识产权的行政管理部门、司法部门、法令理论、实务工作者),创造性地全部运用各种有关策略和法令手段。例如,为了避免和阻挠竞赛对手的“傍名牌”不法行动,商标权利人能够在株洲商标注册的实体内容和程序方面,打开智力竞赛的创造性活动。

其间,能够换位考虑,设计创作出若干近似商标,在产品的各种类进行防护商标注册;另外,应密切重视商标布告登载的商标初审内容,一经发现“傍名牌”的商标,有必要依法提起商标贰言、商标争议,乃至依法恳求司法救济。在市场竞赛中,应当建立起打假维权的体系网络,其间包括告发体系、打假体系,及时、有效地依法进行行政维权、司法维权。再如,商标淡化是一种杂乱的社会现象,怎么避免和应对驰名商标被淡化,同样也检测商标权利人的创造力。诞生于1898年的百事可乐(Pepsi-Cola)商标,在1938年经美国联邦法院裁定,“Cola”已被淡化而变成一个产品通用称号。之后,百事可乐公司爽性扔掉商标称号被淡化的“Cola”有些,使其“Pepsi”商标更具显著性,更有竞赛力。

株洲商标注册是低价获取商标的主要办法,现在注册商标只能自己前往商标局或者官方受理点办理商标注册,那么商标注册收费标准为什么不相同?

在每个商标代理公司的收费标准都是不尽相同,但是商标注册的费用基本相差无几,这么做的目的就是突出商标注册的服务性,按照商标注册的类别数量、注册难度等等进行区分,综合下来商标的注册费用和普通商标注册的价格基本一致,所以这就是不仅相同的原因,如果是正规的商标代理公司注册,商标普通注册的价格基本都是在千元左右,两者之间的差距不会过大。

首先,我们要弄清楚著作权和专利权是两个完全不同的概念。

专利权,简称“专利”,是发明创造人或其权利受让人对特定的发明创造在一定期限内依法享有的独占实施权,是知识产权的一种。

著作权,又称为版权,分为著作人格权与著作财产权。著作权是知识产权中的例外,因为著作权的取得无须经过个别确认,这就是人们常说的“自动保护”原则。

《计算机软件保护条例》中有明确的解答,该条例第五条规定:“中国公民、法人或者其他组织对其所开发的软件,不论是否发表,依照本条例享有著作权。”网友在问题中提及的“申请了软件著作权”,其实是指软件的开发者为了取得明确的证据,避免日后陷入纠纷而对软件的著作权进行了登记。软件著作权登记分为:1.软件著作权登记;2.软件著作权专有许可合同登记;3.软件专有转让合同登记。软件经过登记后,软件著作权人享有发表权、开发者身份权、使用权、使用许可权和获得报酬权。

其次,著作权并不保护“构想”本身,只保护“形式”。对软件本身的保护由《专利法》和《著作权法》结合来实现,而对软件的设计思想进行保护则需要通过申请专利来实现。从理论上讲,对软件本身的保护,仅仅是保护了一种具体的编码程序,而对软件设计思想的保护则实现了在此设计思想下所有可能编码形式的打包保护。

再次,软件的著作权只需具备独创性,而软件申请专利保护需要符合新颖性、创造性、实用性等条件。软件先进行了著作权登记并不影响其进行专利申请。虽然软件著作权先申请,但是软件系统的技术核心、构想、模型等没有公开。申请专利的话,软件著作权的申请不会有丧失新颖性的问题,因为著作权没有新颖性,只有独创性。


 

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